專利是否包括軟件著作權

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一、專利是否包括軟件著作權?

專利是否包括軟件著作權

專利不包括軟件著作權,專利權和著作權是完全不一樣的,兩者的區別是:

(1)保護的對象不同。

著作權保護的是作者思想、情感和觀點的表現形式,不保護思想、情感和觀點等內容本身,這些形式表現爲小說、論文、電影、歌曲、圖畫等種類。專利權保護的是發明創造,屬於思想、觀點內容範圍,包括髮明、實用新型和外觀設計三種類型。

(2)保護的條件和要求不同。

由保護對象所決定,著作權法可以保護兩部主題內容相同的作品,只要這些作品具有獨創性;但專利權不會保護主題內容相同的兩個發明創造。

(3)權利產生方式不同。

著作權通常可以自動產生,不必經過任何登記或審查程序;專利權則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。

(4)權利內容不同。

著作權的內容包括人身權和財產權兩方面;而專利權僅包括實施權、許可他人實施權、轉讓權等財產權內容,不包括人身權內容。

(5)權利保護期限不同。

如前所述,對著作財產權的保護期一般是作者有生之年加上死後的50年;專利權的保護期分別爲發明專利20年,外觀設計和實用新型10年,均從申請日起計算。

二、專利權的類型有哪些?

1、發明專利主要是指,發明人對產品、方法或者其改進所提出新的技術方案;

2、實用新型專利主要是指,發明人對產品的形狀、構造或結合兩者提出實用的、新的技術方案;

3、外觀設計專利主要是指,發明人對產品的形狀、圖案等所做出的富有美感並適於工業應用的新設計。

三、作品滿足哪些條件才享有著作權?

(1)獨創性,即作品必須是由作者透過獨立構思和創作而產生。具有獨創性的作品才受著作權法的保護。

(2)可複製性,即指可以透過印刷、複印、臨摹、拓印、錄音、錄像、翻錄、反拍等方式將作品製作一份或多份,但無論採用什麼複製方式以及複製多少作品,均不會改變作品的內容及思想。

(3)合法性,作品應當以法律所允許的客觀形式表現出來。公民從事文學、藝術和科學作品的創作,應當符合法律規定,不違背社會公共利益。

綜上所述,專利具體包括髮明專利,實用新型專利和外觀設計專利,沒有軟件著作權這種類型,而且著作權跟專利權是兩種不同的知識產權。在司法實踐中,雖然作品著作權不需要進行登記,但作品需要具有獨創性,合法性和可複製性,才享有著作權。

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